一批 iOS 開發(fā)者對蘋果公司發(fā)起集體訴訟,蘋果壟斷罪名坐實(shí)?
北京時(shí)間6月5日凌晨消息,一批iOS開發(fā)者已對蘋果公司發(fā)起集體訴訟,稱該公司“故意利用其壟斷地位”向想要制作應(yīng)用的開發(fā)者收取“扼殺利潤”的費(fèi)用。這樁訴訟是向美國加州北區(qū)地區(qū)法院提起的,聲稱蘋果公司違反了“謝爾曼法案”(Sherman Act )和加州“不公平競爭法”(Unfair Competition Law),請求對此案進(jìn)行陪審團(tuán)審判,并要求該公司向開發(fā)者作出賠償。
代表原告方的律師事務(wù)所Hagens Berman曾在2016年贏得一樁針對蘋果公司和其他圖書出版公司的訴訟,罪名是操縱價(jià)格。
“這不是我們第一次對蘋果公司的反競爭行為提出指責(zé)。”Hagens Berman律師事務(wù)所的執(zhí)行合伙人史蒂夫·博曼(Steve Berman)說道。“我們曾經(jīng)成功地讓蘋果公司遵守法律,現(xiàn)在則計(jì)劃努力為iOS開發(fā)者爭取權(quán)利,他們辛勤工作,將自己的創(chuàng)造力引入了iOS應(yīng)用商店,寄希望于自己的創(chuàng)作能夠公平地盈利。”
“蘋果在App Storee應(yīng)用商店的所有銷售額中抽成30%,收取99美元的年費(fèi),并規(guī)定應(yīng)用定價(jià)。蘋果公司公然濫用其市場力量,損害了開發(fā)者的利益,迫使他們不得不使用這個唯一的平臺來出售iOS應(yīng)用。”博曼繼續(xù)說道。“而如果是在競爭激烈的情況下,這種情況根本就不會發(fā)生。”
原告方在這樁訴訟案中的核心論點(diǎn)是,蘋果公司把持著不公平的壟斷權(quán),能夠決定哪些應(yīng)用可以登陸iOS設(shè)備。蘋果公司聲稱,這是出于安全考慮,但原告方認(rèn)為這是“夸大其詞”,目的是讓開發(fā)者繼續(xù)支付費(fèi)用。訴訟稱:“沒有理由相信,倘若蘋果公司向其他供應(yīng)商開放自己的系統(tǒng),那么包括亞馬遜在內(nèi)的其他知名供應(yīng)商就無法托管應(yīng)用商店,并提供一個值得信賴的應(yīng)用分發(fā)系統(tǒng)。”
Hagens Berman還曾參與2018年的一樁訴訟案,蘋果公司在該案中被指故意放慢iPhone的速度。
上述集體訴訟是由兩名原告提起的,旨在代表所有被蘋果公司收費(fèi)的開發(fā)者。其中一名原告是來自加州的唐納德·卡梅隆(Donald R. Cameron),他是一款起名應(yīng)用的聯(lián)合開發(fā)者之一。
“在App Store應(yīng)用商店上架出售期間,卡梅隆將他的應(yīng)用定價(jià)為2.99美元。”訴狀稱。“但卡梅隆原本可將這個應(yīng)用的定價(jià)設(shè)定在高于零、但低于0.99美元的水平,而且他很有可能會這么做,目的是試圖借此提高銷售量。”
第二名原告則是伊利諾伊州一家名為Pure Sweat Basketball的公司,該公司開發(fā)了一款健身運(yùn)動應(yīng)用。訴狀稱:“由于Pure Sweat Basketball應(yīng)用的月度訂閱費(fèi)為4.99美元,該公司已向蘋果公司支付了每筆銷售額30%的傭金。”
蘋果公司尚未對此本案發(fā)表評論。